Наследование по закону как одно из оснований наследования

Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «Наследование по закону как одно из оснований наследования». Если у Вас нет времени на чтение или статья не полностью решает Вашу проблему, можете получить онлайн консультацию квалифицированного юриста в форме ниже.


Данная курсовая работа посвящена исследованию наследственного права. Актуальность темы курсовой работы заключается в том, что вопросы наследственного права в настоящее время приобретают все большую популярность и остроту. Это объясняется, в первую очередь, тем, что в результате становления рыночных отношений закрепления за гражданами права частной собственности на имущество и круг объектов, которые могут переходить в порядке наследственного правопреемства значительно расширился[14;56].

43. Ефремов В. А. «К вопросу о становлении института наследственных правоотношений в памятниках русского права (историко-правовой анализ). Дореволюционный период» // История государства и права, 2011, N 15, 92 С.

. Закиров Р.Ю., Гришина Я.С., Махмутова М.М. «Наследственное право» // Уч. пос.-М.:, Дашков и К- 2013-288 С.

. Кабатов В.А. «Новое в наследственном праве России» // Государство иправо. 2002. N 7. 93 С.

. Копеина С.А. «Исторический анализ развития отечественного наследственного права» // «Нотариус», 2010 N 6)

. Копеина С.А. «История развития и становления института наследования в Российской Федерации, некоторых странах СНГ и Грузии в постсоветский период» // Семейное и жилищное право, 2011, N 3, 23-27 С.

. Крашенников П.В. Зайцева Т.И. «Наследственное право. Комментарий законодательства и практика его применения», М.: «Статут», 2009, 557 С.

. Крашенинников П.В. «Круг наследников расширяется» // Российская газета. 28.11.2001. 6 С.

. Левушкин А.Н. «Правовые последствия усыновления и тайна усыновления» // «Российская юстиция», 2011, N 6

. Мурадьян Э.М. «Нотариальные и судебные процедуры» // М.: «Юрист», 2006, 470 С.

. Наумова Р. «Наследство и споры, с ним связанные» // М.: Московская Финансово-Промышленная Академия, 2011, 216 С.

. Огнев В.Н. Лишение права наследования в России. // Законодательство. — №2.- 2006, 32 С.

. Рашидова А.И. «История развития института наследования» //М.: «Нотариус»- 2009- N 6

. Тихомирова Л. «Споры о наследстве. Судебная практика. Официальные разъяснения. Образцы документов» (под ред. Тихомирова М. Ю.) // М.: Изд. Тихомирова М.Ю., 2011, 64 С.

. Хамицаева Ю.А. «Наследственное право. Конспект лекций» // М.: «Высшее образование», 2011, 122 С.

. Храмцов К. Обеспечениесвободы завещания наследодателя // Российская юстиция — 2010. — №7. — С. 23-27

. Чеговадзе Л.А., Рябов А.Е. Юридические факты: события, действия, состояния // «Правосудие в Поволжье». 2004. № 2. — 34 С.

. Черемных Г.Г. «Наследственное право России» // М.: «Юрайт». 2013, 516 С.

. Чистяков О.И. Хрестоматия по истории отечественного государства и права, 1917 — 1991 гг. //М.: Зерцало-1997, 591 С.

. Яковлев В.Ф. «Гражданско-правовой метод регулирования общественных отношений» // Свердловск, 1972, 212 С.

Интернет-источники

Наследование любого имущества в Российской Федерации совершается в соответствии с Гражданским кодексом, который предлагает два вида наследования – по закону и по завещанию (см. приложение 1). При этом способ наследования по закону по-прежнему остается в нашей стране более популярным, чем завещание. Однако и в том, и в другом случае наследникам приходится решать много формальных вопросов, особенно когда речь идет о недвижимом имуществе [25;99]. Рассмотрим такой пример, как наследование квартиры в 2018 году.

Что делать с квартирой после смерти собственника, если он не оставил завещания? В этом случае происходит наследование по закону, которое определяет порядок вступления в наследство без учета воли наследодателя (см. приложение 2).

Процедура происходит с учетом очередности наследников в получении наследуемого имущества, делая возможным переход имущества только к родственникам, близким или дальним (см. приложение 3). Наследование квартиры по закону после смерти наследодателя, например, оформление наследства на недвижимость и имущество умерших родителей, также происходит в соответствии с законодательством.

Другим видом наследования является наследование по завещанию, отличающееся от вступления в наследство по закону тем, что происходит, прежде всего, с учетом воли умершего. В этом случае наследственная масса может быть получена одним человеком либо распределена наследодателем между несколькими людьми.

Таким образом, вступить в права наследства на квартиру могут не обязательно родственники завещателя. Однако и в этом случае закон стоит на страже интересов наименее защищенных слоев населения, и преемникам будет необходимо выделить обязательную долю так называемым иждивенцам наследодателя (см. приложение 5).

Существование завещания намного упрощает процесс наследования, практически сводя к минимуму все предстоящие споры о разделе имущества. Возможно, именно поэтому в последние годы все больше граждан стараются распорядиться своей собственностью при жизни.

Узнать, как распорядился своей собственностью умерший родственник, можно у любого нотариуса по месту открытия наследства. Сегодня в Российской Федерации существует единая информационная система нотариата, в которой и содержатся сведения о завещаниях и наследственных делах [26;288].

При обращении в органы нотариата необходимо предъявить свой паспорт, завещание (если оно на руках) и свидетельство о смерти наследодателя.

Однако нужно помнить, что если наследники были признаны недостойными, они не могут быть призваны к наследованию даже при упоминании их в завещании.

Если завещания нет, вступление в наследство на квартиру по закону происходит в таком порядке.

Для реализации своих прав наследники должны обратиться в нотариальный орган по месту открытия наследства и подать заявление о принятии наследства, предъявив также свой паспорт, свидетельство о смерти наследодателя, справку с его последнего места жительства и документы, подтверждающие родство с усопшим. Все документы должны быть представлены в оригиналах и копиях.

Если речь идет о наследовании по закону, то принять оставленное умершим имущество могут только его родственники – согласно очередности, которая регламентируется статьями 1142-1145 ГК РФ [2;565-567]. Так, например, после смерти родителей квартира достанется прежде всего их детям. Кроме того, на долю в наследуемом имуществе имеют право граждане, которые находились на иждивении наследодателя, и определенный законом круг недееспособных родственников, что тоже необходимо учитывать при решении вопроса, кому будет принадлежать квартира после смерти собственника [29;16].

Рассмотрение вопроса, кто имеет право на квартиру после смерти владельца, начинается с того факта, что принятие наследственного имущества возможно, если человек относится к какой-либо из семи очередей наследования (при отсутствии претендентов другой очередности или вследствие их отказа) либо он упомянут в завещании.

Кроме того, есть категория наследников, которые могут быть призваны к наследованию в порядке представления, а также родственники или иные лица, имеющие право на обязательную долю.

Алгоритм вступления в право собственности на наследуемую квартиру таков же, как и общий порядок вступления в наследство после смерти.

Правопреемникам необходимо [36;40]:

  • получить свидетельство о смерти наследодателя в органах ЗАГС;
  • снять умершего с регистрационного учета;
  • собрать документы на квартиру;
  • обратиться с заявлением к нотариусу по месту открытия наследства.

Снятие с регистрационного учета – одно из первых действий, которое необходимо совершить до визита к нотариусу. Делается это после получения свидетельства о смерти гражданина, которое выдается только органами ЗАГС по месту жительства наследодателя. При этом необходимо помнить, что такой документ выдается только родственникам, при наличии у них справки о смерти и паспорта умершего.

Получив свидетельство, необходимо обратиться в паспортный стол по месту жительства наследодателя, где нужно:

  • написать заявление о снятии с учета, образец которого обычно можно взять там же;
  • предъявить свой паспорт и свидетельство о смерти человека, которого нужно выписать;
  • при необходимости предъявить документы, подтверждающие родство с умершим родственником или право на наследование, например, завещание.

После этого обычно в течение трех дней умерший выписывается из квартиры, в которой он проживал при жизни.

Для вступления в на��ледство на квартиру, нужно подготовить перечень необходимых документов, прежде чем идти к нотариусу [17;5]:

  • Свидетельство о смерти наследодателя.
  • Выписка из домовой книги и справка с указанием последнего места жительства умершего.
  • Документы на квартиру, к которым относятся:

— справка о праве собственности из БТИ;

— поэтажный план и экспликация квартиры;

— выписка из ЕГРП об отсутствии обременений;

— справка о стоимости наследуемого жилья.

  • Завещание, если оно есть.
  • Документы, подтверждающие родство (в случае наследования по закону).
  • Паспорт заявителя.

Процедура вступления в наследство на квартиру подразумевает прежде всего сбор всех правоустанавливающих документов умершего. После этого наследник или наследники должны обратиться к любому нотариусу по месту открытия наследства, то есть местонахождению квартиры, и подать заявление о принятии наследственной массы.

Это заявление не обязательно подавать лично. Закон позволяет сделать это через представителя по доверенности, подтверждающей его полномочия, либо по почте. И в том, и в другом случае подпись наследника, заявляющего о своих правах, должна быть удостоверена нотариусом или иным лицом, имеющим на это полномочия.

Российское законодательство подразумевает шестимесячный срок, который дан для обращения в органы нотариата с целью получения свидетельства о праве на наследство. Однако этот срок иногда может быть продлен, например, если наследники не знали о смерти наследодателя. Продлить его можно только в судебном порядке и при предъявлении соответствующих доказательств [13;25].

Иногда срок выдачи свидетельства может быть приостановлен, например, если у наследодателя есть не родившиеся на момент его смерти дети.

После обращения потенциальных наследников к нотариусу свидетельство выдается по истечении шестимесячного срока, установленного законодательно для соблюдения прав всех наследуемых лиц. В течение этого срока нотариус проверяет факт смерти наследодателя, устанавливает круг лиц, которые могут претендовать на наследственную массу, а также устанавливает и проверяет список имущества, которое может входить в наследство. При этом у него есть право обратиться с запросами в любые организации с целью уточнения состава наследуемого имущества [22;7].

В некоторых случаях свидетельство может быть выдано и ранее шести месяцев, например, если нет сомнений, что наследник является единственно возможным (к примеру, когда родители наследуют после несовершеннолетнего ребенка). Однако, как показывает практика, нотариальные органы идут на это весьма неохотно и предпочитают выдержать положенный срок [13;119].

По истечении установленного срока, в случае наличия всех необходимых документов и уплаты госпошлины, нотариус выдает свидетельство о праве на наследство. Оно может быть выдано в одном экземпляре либо в нескольких – по числу наследников. Кроме того, законодатель разрешает выдачу свидетельства как на всю наследуемую собственность, так и на каждую его часть. Так, например, каждый наследник вправе получить отдельное свидетельство о наследстве на квартиру.

Данное заявление, явно демонстрирующее намерение правопреемника умершего вступить в наследство, должно быть подано нотариусу, ведущему наследственное дело. Его адрес можно выяснить с помощью Единого реестра завещаний и наследственных дел. Если дело еще не открыто, то с таким заявлением можно обратиться к любому нотариусу по месту жительства наследодателя, написав заявление лично либо подав его через представителя или по почте.

В этом заявлении должны быть указаны [36;40]:

  • сведения о нотариусе, в ведении которого находится наследственное дело;
  • паспортные данные гражданина, подающего заявление;
  • паспортные данные умершего;
  • основания, по которым гражданин наследует;
  • дата смерти и последнее место жительства наследодателя;
  • состав наследственной массы и ее местоположение;
  • выражение намерения заявителя принять наследство;
  • перечень потенциальных наследников;
  • дата и подпись заявителя.

Итак, если умирает собственник квартиры, то кто ее наследует? В соответствии с российским законодательством, наследственная масса может переходить как к одному правопреемнику умершего, так и к нескольким. В последнем случае возникает вопрос о том, как разделить унаследованное имущество.

Если существует завещание, то раздел происходит с меньшими сложностями, так как воля завещателя уже выражена и остается только выделить долю обязательных наследников.

Если говорить о том, как правильно оформить наследство на квартиру без завещания, то имущество по общему правилу делится в равных долях между всеми правопреемниками.

В обоих случаях все спорные вопросы могут быть разрешены только в суде.

В зарегистрированном браке супруги приобретают различное имущество, как движимое, так и недвижимое, которое при отсутствии брачного договора или иных соглашений об имуществе считается совместно нажитым (см. приложение 4). Вследствие этого после смерти одного из супругов выделяется так называемая супружеская доля, обычно равная половине от всего нажитого, не входящая в состав наследственной массы и не подлежащая разделу между наследниками [25;101].

Доля квартиры по наследству может причитаться не одному, а нескольким наследникам. Причем такой раздел может быть предусмотрен как самим завещателем, так и в порядке наследования по закону. Если завещание существует, доля может перейти не только к лицам, упомянутым завещателем, но и к наследникам, имеющим право на обязательную долю [21;26].

При наследовании по закону жилье обычно делится на равные части с учетом очередности [34;13].

Наследование неприватизированной квартиры умершего родственника – вопрос достаточно сложный. Получить такое жилье сразу в собственность невозможно, так как оно продолжает оставаться собственностью государства. Однако согласно законодательству лица, проживавшие совместно с покойным, могут продолжать жить в этой квартире и дальше, при этом любой из них может заключить договор социального найма, а затем и приватизировать данное жилье [22;7].

Если же приватизация была начата еще при жизни наследодателя, и он подал необходимые документы и заявление на приватизацию, то его прямые наследники могут завершить этот процесс.

Решая вопрос о принятии наследства, граждане хотят заранее представлять, сколько стоит вступить в наследство на квартиру.

В соответствии с российским законодательством, при получении наследства налог не уплачивается, однако необходимо уплатить государственную пошлину.

Госпошлина на наследство квартиры в 2018 году зависит от ее стоимости и очереди, к которой относятся правопреемники.

Госпошлина – это обязательный платеж, который взимается на всей территории страны за определенные юридические действия. Взимается она и при вступлении в наследственные права и составляет 0,3 % от стоимости имущества для близких родственников и 0,6% для всех остальных [28;27].

Госпошлина по завещанию на квартиру также рассчитывается от стоимости недвижимости с учетом очередности наследников.

Перед подачей заявления о вступлении в наследство и документов на получение имущества обязательно должна быть произведена оценка квартиры для нотариуса. Это необходимо сделать для правильного расчета государственной пошлины, которая впоследствии будет уплачена гражданами, унаследовавшими квартиру.

Если раньше оценку можно было сделать только при помощи рекомендуемых оценочных организаций, то новый закон о наследовании квартиры разрешает производить расчет, исходя из ее кадастровой стоимости, подтвержденной справкой из БТИ.

Очень часто граждан интересует, какой налог платится при вступлении в наследство на квартиру, и не увеличит ли он расходы, связанные с наследством. Российское законодательство сегодня не предусматривает никаких платежей, кроме госпошлины в связи с получением наследства. И квартиры в том числе. Однако гражданин, став владельцем движимого или недвижимого имущества, в дальнейшем должен уплачивать на него ежегодный налог [23;113].

Бывает так, что наследники проживают достаточно далеко от места открытия наследства либо не имеют возможности оформлять его лично по иным, часто не зависящим от них причинам. В этом случае они могут совершить все действия при помощи представителя, выдав правильно оформленную доверенность.

Итак, свидетельство о праве на наследство получено, и стоит подумать о том, как оформить квартиру в собственность после смерти родителей. Надо сказать, что этот процесс ничем не отличается от обычной регистрации права на недвижимость: необходимо обратиться в Росреестр или подать пакет документов через МФЦ по месту нахождения унаследованной квартиры.

В данный пакет обычно входят [30;157]:

  • заявление;
  • квитанция об уплате госпошлины;
  • паспорт наследника;
  • свидетельство о праве на наследство;
  • документы, подтверждающие право собственности умершего;
  • кадастровый паспорт жилого помещения;
  • выписка из домовой книги или учетной карточки о лицах, проживающих в квартире, с пометкой о снятии с регистрации наследодателя.

Все эти действия могут быть выполнены наследниками лично либо через представителя по доверенности. Если речь идет о несовершеннолетних наследниках, то их законным представителям доверенность не нужна.

В течение десяти дней регистратор проверяет все документы, а затем выдает документ, подтверждающий право собственности на унаследованную квартиру [22;7]. В этом же порядке производится переоформление квартиры после смерти матери сыну, а также и в иных случаях, независимо от того, как происходит наследование – по закону или по завещанию (см. приложение 1).

При наследовании имущество гражданина после его смерти переходит к другим лицам в порядке универсального правопреемства, то есть в неизменном виде как единое целое и в один и тот же момент (статья 1110 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Переход прав на наследственное имущество, имущественные права и обязанности удостоверяется нотариусом посредством выдачи наследникам свидетельства о праве на наследство. С целью фиксации документальной информации, необходимой для удостоверения нотариусом перехода прав наследодателя к надлежащим наследникам, нотариус заводит наследственное дело.

На открывшееся наследство в Российской Федерации может быть заведено только одно наследственное дело. Наследственное дело заводится по месту открытия наследства, определяемому в соответствии с ГК РФ (статья 1115) по общему правилу по последнему месту жительства наследодателя. При этом местом жительства признается последнее место, где гражданин проживал постоянно или преимущественно (статья 20 ГК РФ).

Ведение наследственного дела состоит из ряда производимых нотариусом действий, объединенных оформлением наследственных прав на конкретное наследство.

Действия, связанные с ведением конкретного наследственного дела, могут осуществляться только тем нотариусом, в производстве которого оно находится, если иное не вытекает из законодательства. Основанием для начала производства по наследственному делу является получение нотариусом первого документа, свидетельствующего об открытии наследства.

Производство по наследственному делу включает в себя:

учет поступающих к нотариусу в связи с открывшимся наследством документов (заявлений, согласий и т.д.):

  • о принятии наследства либо об отказе от него;
  • о выдаче свидетельства о праве на наследство;
  • о выдаче свидетельства о праве на наследство, открывшееся за границей (об удостоверении круга наследников);
  • о выдаче пережившему супругу свидетельства о праве собственности на долю в общем имуществе, нажитом в период брака с наследодателем;
  • о принятии мер к охране наследственного имущества либо к управлению наследственным имуществом;
  • о согласии быть исполнителем завещания (душеприказчиком);
  • о выдаче свидетельства, удостоверяющего полномочия душеприказчика;
  • о вынесении постановления об оплате за счет денежных средств наследодателя расходов по организации его похорон;
  • о согласии на принятие наследства наследником, пропустившим срок, установленный для принятия наследства;
  • иных документов, поступающих в связи с открытием наследства;
  • уведомление наследников и заинтересованных лиц о факте открытия наследства;
  • уведомление наследников, принявших наследство, о получении пережившим супругом свидетельства о праве собственности на долю в общем имуществе, нажитом в период брака с наследодателем;
Читайте также:  ПОНИЖАЮЩИЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ К НР И СП ПО НОВЫМ МЕТОДИКАМ 812/ПР И 774/ПР

истребование документов и сведений, необходимых для удостоверения наследственных прав:

  • о смерти наследодателя;
  • о времени и месте открытия наследства;
  • о наличии оснований наследования;
  • о принадлежности наследодателю наследственного имущества, составе, месте нахождения, стоимости наследственного имущества;
  • иных необходимых документов и сведений;
  • выдачу пережившему супругу свидетельства о праве собственности на долю в общем имуществе, нажитом в период брака с наследодателем;
  • выдачу свидетельства о подтверждении полномочий душеприказчика;
  • принятие мер к охране и управлению наследственным имуществом;
  • вынесение постановлений об оплате за счет денежных средств наследодателя расходов по организации его похорон;
  • выдачу свидетельства о праве на наследство;
  • вынесение постановления об аннулировании ранее выданного свидетельства о праве на наследство;
  • вынесение постановления об отказе выдачи свидетельства о праве на наследство;
  • иные действия, необходимые для оформления наследственных прав.

Свидетельство о праве на наследство по закону выдается наследникам, призываемым к наследованию по закону (ст. 1141 ГК РФ).

Свидетельство о праве на наследство по закону наследникам одной очереди выдается в равных долях, за исключением случаев наследования по праву представления, когда доля наследника по закону, умершего до открытия наследства или одновременно с наследодателем, переходит по праву представления к его соответствующим потомкам и делится между ними поровну (приращение долей — см. ст. 1161 ГК РФ).

Доли наследников в свидетельстве о праве на наследство указываются в виде правильной простой дроби цифрами и прописью.

При выдаче свидетельства о праве на наследство по закону, проверяя представленные нотариусу документы, подтверждающие степень родства, факты нетрудоспособности и (или) нахождения на иждивении наследодателя, нотариус заверяет копии этих документов и приобщает их в наследственное дело.

При наследовании по закону детьми наследодателя, усыновленными другими лицами, нотариус проверяет, когда имело место усыновление, имея в виду, что дети наследодателя, усыновленные в установленном законом порядке при жизни родителя-наследодателя право наследования имущества этого родителя и его родственников не имеют, поскольку личные и имущественные права в отношении них усыновленные утратили при усыновлении, за исключением случая, указанного в пункте 3 статьи 1147 ГК РФ. Если же усыновление происходило после смерти родителя-наследодателя, усыновленные не утрачива��т права наследования его имущества как по закону, так и по завещанию, а также на обязательную долю в случаях, когда имущество завещано другим лицам, поскольку ко времени открытия наследства правоотношения усыновленного с родителем-наследодателем прекращены не были.

При выдаче свидетельства о праве на наследство по закону призванным к наследованию наследникам, например, пасынку или падчерице наследодателя, нотариус выясняет наличие зарегистрированного брака между их родителем и наследодателем на момент открытия наследства. Если родитель умер ранее наследодателя, или если родитель отстранен от наследования как недостойный наследник (ст. 1117 ГК РФ), или отказался от наследства, это на право наследования пасынка и падчерицы не влияет.

Отчиму или мачехе выдается свидетельство о праве на наследство пасынка или падчерицы, если он (она) состоит в зарегистрированном браке с родителем наследодателя-пасынка (падчерицы) на день открытия наследства. Аналогично, если родитель наследодателя — пасынка (падчерицы) умер ранее наследодателя, отстранен от наследования как недостойный наследник, отказался от наследства, то на право наследования отчимом (мачехой) имущества умершего пасынка (падчерицы) это не влияет.

При выдаче свидетельства о праве на наследство по закону на обязательную долю нотариус проверяет наличие документов, подтверждающих факт нетрудоспособности наследника и (или) нахождения его на иждивении наследодателя в соответствии с требованиями статей 1148 и 1149 ГК РФ.

Закон не связывает возникновение права на обязательную долю в наследстве с совместным проживанием наследника, имеющего право на обязательную долю, с наследодателем, кроме случаев призвания к наследованию по закону не входящих в круг наследников по закону нетрудоспособных иждивенцев наследодателя, указанных в статьях 1142 — 1145 ГК РФ (п. 2 ст. 1148 ГК РФ).

При определении размера обязательной доли в наследстве принимаются во внимание все наследники, которые были бы призваны к наследованию по закону. Наследники по закону, отстраненные от наследования как недостойные наследники (ст. 1117 ГК РФ), при исчислении обязательной доли в расчет не принимаются.

При наличии разногласий у наследников по кругу наследников по закону нотариус в зависимости от конкретной ситуации откладывает либо приостанавливает в установленном законом порядке выдачу свидетельства о праве на наследство.

При определении размера обязательной доли в наследстве принимается во внимание стоимость всего наследственного имущества (как в завещанной, так и не в завещанной части), включая предметы домашней обстановки и обихода независимо от того, проживал ли кто-либо из наследников совместно с наследодателем, поскольку обязательная доля в наследстве определяется в зависимости от доли, которая причиталась бы наследнику при наследовании по закону на общих основаниях.

Право на обязательную долю удовлетворяется в порядке, предусмотренном в статье 1149 ГК РФ. До выдачи свидетельства о праве на наследство по завещанию и о праве на наследство по закону обязательному наследнику составляется расчет размера обязательной доли и долей наследников по завещанию.

В обязательную долю засчитывается все, что наследник, имеющий право на обязательную долю, получает из наследства по какому-либо основанию, в том числе стоимость установленного в пользу такого наследника завещательного отказа (п. 3 ст. 1149 ГК РФ).

Если наследнику, имеющему право на обязательную долю в общем имуществе наследодателя, причитается доля при наследовании по закону или по завещанию, равная обязательной доле или превышающая ее, в таком случае статья 1149 ГК РФ (либо ст. 535 ГК РСФСР — 1964 г., если завещание составлено до 1 марта 2002 г.) не применяется.

Если в отношении наследственного имущества имеются какие-либо обременения, нотариус при выдаче свидетельства о праве на наследство разъясняет наследникам о возникающих в этой связи правоотношениях.

При оформлении наследственного права как по закону, так и по завещанию нотариус во всех случаях должен выяснить, имеется ли у наследодателя переживший супруг, имеющий право на 1/2 доли в общем совместно нажитом в период брака имуществе (см. ст. 1150 ГК РФ).

В состав наследства в таком случае включается только доля умершего супруга в совместной собственности, определяемая в соответствии со статьей 256 ГК РФ. Исходя из статьи 39 Семейного кодекса Российской Федерации доли супругов в совместном имуществе признаются равными, если иное не предусмотрено договором между ними.

Таким образом, можно отметить.

  • В соответствии со статьей 1152 ГК РФ для приобретения наследства наследник должен его принять. Для этого он должен:
  • ¾ ясно и однозначно изъявить волю на то, что приобретет наследство (и в части прав, и в части вещей, и в части обязанностей);
  • ¾ принять наследство одним из способов, предусмотренных статьей 1153;
  • ¾ принять наследство в сроки, установленные законом (ст.

ст. 1154 и 1155).

— Принятие наследником части наследства означает принятие всего причитающегося ему наследства, в чем бы оно ни заключалось и где бы оно ни находилось. При призвании наследника к наследованию одновременно по нескольким основаниям (по завещанию и по закону или в порядке наследственной трансмиссии и в результате открытия наследства) наследник может принять наследство, причитающееся ему по одному из этих оснований, по нескольким из них или по всем основаниям. Так, наследник может принять наследство по завещанию, но не принять наследство по закону. Не допускается принятие наследства под условие�� или с оговорками.

  • В соответствии с пунктом 2 ст. 1152 ГК РФ наследство может быть принято:
  • ¾ одним из наследников (что, однако, не означает, что остальные наследники приняли наследство);
  • ¾ несколькими наследниками и даже их большинством.

Принятое наследство признается принадлежащим наследнику со дня открытия наследства независимо от времени его фактического принятия, а также независимо от момента государственной регистрации права наследника на наследственное имущество, когда такое право подлежит государственной регистрации. Если, например, гражданин стал использовать квартиру до открытия наследства, это не означает, что квартира принадлежит ему и перейдет к нему только после открытия наследства.

— При выдаче свидетельства о праве на наследство по закону, проверяя представленные нотариусу документы, подтверждающие степень родства, факты нетрудоспособности и (или) нахождения на иждивении наследодателя, нотариус заверяет копии этих документов и приобщает их в наследственное дело.

Обобщение практики Октябрьского районного суда г. Новосибирска за 2007-2010 гг.

Категории дел

Количество рассмотренных дел

Количество дел, по которым требования удовлетворены

О включении наследства в наследственную массу

49

41

Об установлении факта принятия наследства

145

140

О признании права собственности в порядке наследования

79

76

Итак, основная масса исковых заявлений, поступивших в Октябрьский районный суд г. Новосибирска за период с 2007 по 2010 гг. связана с установлением факта принятия наследства. Из которых судом удовлетворено 96,55 % заявлений. Также большое количество дел было рассмотрено по искам о признании права собственности в порядке наследования.

Это свидетельствует о том, что действующее гражданское законодательство не содержит достаточно четкой регламентации отношений сторон, связанных с наследованием, требуется его совершенствование путем устранения имеющихся коллизий норм и пробелов.

Оформление наследства без завещания

Это самый распространенный в нашей стране вариант наследования. Например, оформление наследства без завещания после смерти родителя или родителей. Один или несколько взрослых детей (а также родителей усопших, если они еще живы) в равных долях делят между собой их имущество. Это самый простой вариант.

Порядок оформления наследства без завещания в рамках «малой семьи» прост:

  • Наследники приходят к территориальному государственному нотариусу со свидетельством о смерти, и открывают наследство.
  • Затем каждый из них пишет заявление о принятии наследства, либо отказе от него.
  • Гражданское законодательство РФ устанавливает два основания наследования: по закону и по завещанию.
  • ГЛАВА 2 Наследование по закону как основание наследования.
  • 1 Понятие и признаки наследования по закону в системе оснований наследования.
  • С точки зрения исторической, наследование по закону предшествует наследованию по завещанию.
  • Наследование по закону может быть лишь в том случае, если оно не изменено завещанием (ст. 1111 ГК) .
  • В реальной жизни наследование по закону встречается гораздо чаще, чем наследование по завещанию.
  • Если нет наследников ни по завещанию, ни по закону, то право наследования переходит к государству.
  • Наследование по праву представления применяется только при наследовании по закону.
  • Право наследования по закону основывается главным образом на таком юридическом факте, как родство.
  • Пронина М.Г. Наследование по закону и завещанию.

Актуальность темы заключается в том, что в условиях сегодняшней экономической обстановки закрепление частной собственности физических лиц и всемерная ее защита со стороны государства приводят к необходимости строгого урегулирования механизмов наследования. А приобретение наследства выступает одним из компонентов данного механизма.

Любому лицу, к сожалению, рано либо поздно неизбежно суждено оказаться в роли наследодателя, а в подавляющем большинстве случаев – в роли наследника. Отечественное законодательство о наследовании в той либо другой степени затрагивают интересы всех и каждого.

Значение наследования заключается в том, что каждому участнику социума должна быть гарантирована возможность жить и работать с сознанием того, что после его смерти все приобретенное в материальных и духовных благах с падающими на них обременениями, перейдет согласно его воле, а если он ее не проявит, то согласно воле закона к близким ему лицам. И только в случаях, непосредственно закрепленных законом, согласно сложившимся в обществе правовым и нравственным началам то, что принадлежало наследодателю при жизни, в определенной части перейдет к субъектам, к которым сам наследодатель мог и не быть расположен.

Соответственно, регулирование в области наследственных правовых отношений обеспечивает интересы как самого наследодателя и его наследников, так и всех третьих лиц, для которых смерть наследодателя может повлечь те либо другие правовые последствия.

Объект исследования – общественные отношения в сфере наследственного права Российской Федерации.

Предмет исследования – соответствующие статьи нормативных правовых источников, соответствующие разделы специализированной литературы, материалы периодической печати, раскрывающие сроки и порядок вступления в наследство.

Цель исследования курсовой работы является комплексное исследование наследование по закону.

Для достижения указанной цели в работе предприняты усилия на разрешение следующих задач:

— изучить понятие и основания наследования;

— проанализировать открытие наследства. Время и место открытия наследства;

— раскрыть наследственное имущество. Наследники;

— исследовать понятие наследования по закону;

— рассмотреть наследники первой, второй, третьей и последующих очередей;

— изучить наследование по праву представления.

Наследственное право в 2021 году: понятие, виды, принципы

Призвание к наследованию по закону осуществляется в порядке очередности, основанной на приоритете очереди, состоящей из более близких родственников наследодателя. Определение очередности наследования в соответствии со степенью родства можно считать одним из принципов наследования по закону.

По мнению А.М. Эрделевского, под родством понимается кровная связь лиц, происходящих от общего предка. Выделяют прямую и боковую линии родства. Родство по прямой линии означает происхождение одного лица от другого. При этом, прямая линия родства может быть восходящей — от потомков к предкам (внуки, дети, родители) либо нисходящей, то есть идущей от предков к потомкам (родители, дети, внуки). Боковая линия родства основана на происхождении разных лиц от общего предка[53].

По мнению М.В. Телюкиной, такое разделение статей, представляется юридико-техническим недостатком Гражданского кодекса[54]. С этой оговоркой можно констатировать, что возможные наследники по закону исчерпывающе перечислены в ГК РФ.

Следует отметить, что изменения, произошедшие в российском гражданском законодательстве в части определения очередей наследования, существенные. Если ранее в ст.532 ГК РСФСР предусматривалось только две очередности наследования (первая — дети, супруг и родители, вторая — братья и сестры, дед и бабка; позже право наследования было предоставлено дядям и тетям наследодателя (третья очередь), а также прадедам и прабабкам (четвертая очередь)), то согласно части третьей ГК РФ число наследников увеличивается вплоть до шестой степени родства, а наследники всех очередей по закону образуют восемь очередей наследования[55]. Эти восемь очередей наследников охватывают супругов, родственников до шестой степени родства, предоставляют право наследования пасынкам, падчерицам, отчиму и мачехе наследодателя, а также лицам, не входящим в круг наследников по закону в силу ст. 1142 — 1145 ГК РФ, но находящимся на иждивении наследодателя. Наследником выморочного имущества выступает государство (ст. 1151 ГК РФ). В основном не имеет значения, проживали ли наследники совместно с наследодателем или нет. Это обстоятельство принимается во внимание только в определенных законом случаях.

Расширение круга наследников по закону — прогрессивный шаг на пути совершенствования наследственных правоотношений. Сокращение случаев призвания к наследованию государства при наличии родственников либо нетрудоспособных иждивенцев наследодателя способствует укреплению и развитию основных начал гражданского законодательства в целом.

Согласно ч.1 ст. 1141 ГК РФ наследники по закону призываются к наследованию в порядке очередности, предусмотренной статьями 1142 — 1145 и 1148 ГК РФ. Наследники каждой последующей очереди наследуют, если нет наследников предшествующих очередей, то есть если наследники предшествующих очередей отсутствуют, либо никто из них не имеет права наследовать, либо все они отстранены от наследования (статья 1117), либо лишены наследства (пункт 1 статьи 1119), либо никто из них не принял наследства, либо все они отказались от наследства. Это универсальное правило существовало в ГК РСФСР и сохранилось в ГК РФ.

В соответствии с ч.2 ст. 1141 наследники одной очереди наследуют в равных долях, за исключением наследников, наследующих по праву представления (статья 1146). Согласно ч.1 ст.1146 доля наследника по закону, умершего до открытия наследства или одновременно с наследодателем, переходит по праву представления к его соответствующим потомкам в случаях, предусмотренных пунктом 2 статьи 1142, пунктом 2 статьи 1143 и пунктом 2 статьи 1144 третьей части Гражданского кодекса РФ, и делится между ними поровну. Таким образом, законодательством строго определен круг лиц, наследующих по праву представления: это внуки наследодателя и их потомки (ч.2 ст.1142, дети полнородных и неполнородных братьев и сестер наследодателя (племянники и племянницы наследодателя) (ч.2 ст.1143), а также двоюродные братья и сестры наследодателя (ч.2 ст.1144).

Право представления применяется только при наследовании по закону. При наследовании по завещанию, в случае смерти до открытия наследства кого-либо из детей завещателя, указанных в завещании, его доля по завещанию не перейдет в порядке права представления к его детям (т.е. внукам завещателя).

Не наследуют по праву представления (ч.ч.2,3 ст. 1146 ГК РФ):

— потомки наследника по закону, лишенного наследодателем наследства (п. 1 ст. 1119 ГК РФ);

— потомки наследника, который умер до открытия наследства или одновременно с наследодателем и который не имел бы права наследовать в соответствии с п. 1 ст. 1117 ГК РФ[56].

К наследованию могут призываться граждане, находящиеся в живых в день открытия наследства, а также зачатые при жизни наследодателя и родившиеся живыми после открытия наследства (ч.1 ст.1116 ГК РФ).

Наследственные правоотношения имеют длящийся характер (с учетом установленного срока для принятия наследства наследниками) и прекращаются в момент оформления соответствующего свидетельства, подтверждающего право на наследство. С вступлением в силу части третьей ГК РФ применительно к рассматриваемому вопросу в рамках уже открытого наследства право наследования приобретают новые субъекты наследственных правоотношений, наделенные правом на принятие наследства.

Вопрос о принятии наследства является одним из самых сложных правовых вопросов и с точки зрения регулирования его нормами ГК РФ, и с точки зрения понимания этих норм.

Приобретение наследственного имущества – необходимое действие в цепочке наследственных отношений. Приобретение наследства представляет собой осознанный акт поведения каждого в отдельности наследника, совершаемый путем принятия наследства, в результате которого наследник замещает наследодателя во всей совокупности имущественных прав и обязанностей, иных имущественных состояний, участником которых при жизни был наследодатель. Право на наследство (право наследования) возникает у каждого из наследников по завещанию или по закону на основании предусмотренных ГК РФ юридических составов, независимо от воли наследников[60].

Читайте также:  Как уволить совместителя по инициативе работодателя

Порядок приобретения наследства урегулирован в рамках гл.64 ГК РФ. В соответствии с п.1 ст.1152 ГК РФ для приобретения наследства наследник должен его принять. Для этого наследник должен: а) ясно и однозначно изъявить волю на то, что он приобретает наследство (м в части прав, и в части вещей, и в части обязанностей); б) принять наследство одним из способов, предусмотренных в ст. 1153 ГК РФ; в) принять наследство в сроки, установленные законом (ст. 1154, 1155 ГК РФ)[61].

Для приобретения выморочного имущества (статья 1151) принятие наследства не требуется.

Принятие наследства является юридическим значимым действием, означающим, что наследник изъявляет свое желание вступить в права владения, пользования и распоряжения наследственным имуществом. Есть и другие определения принятия наследства – «это, подобно завещанию, односторонняя сделка»[62].

Принятие обязательно для всех наследников без исключения, однако при этом имеются некоторые правовые тонкости, которые обязательно нужно принимать во внимание.

Во-первых, принятие наследником части наследства означает принятие всего причитающегося ему наследства, в чем бы оно ни заключалось и где бы оно ни находилось (п. 2 ст. 1152 ГК РФ). Это очень важный момент. Наследник должен знать, что можно либо принять наследство целиком, либо отказаться от него — но тоже целиком. Единственное исключение состоит в том, что при призвании наследника к наследованию одновременно по нескольким основаниям (по завещанию и по закону или в порядке наследственной трансмиссии и в результате открытия наследства и тому подобное) наследник может принять наследство, причитающееся ему по одному из этих оснований, по нескольким из них или по всем основаниям. Это означает, что если у наследника несколько оснований, по которым он призывается к наследованию, то вопрос о принятии наследства или отказе от наследства он может решать отдельно в отношении имущества, достающегося ему по каждому из оснований.

Во-вторых, не допускается принятие наследства под условием или с оговорками. Это значит, что наследник, решая вопрос о принятии наследства или отказе от него, не вправе ставить кому бы то ни было какие-либо условия соответственно принятия наследства или (что чаще) отказа от него, и никто не обязан соглашаться выполнять его условия. Аналогичным образом наследник не должен быть связан условиями, которые ставят ему другие лица, — он должен выражать свою волю на принятие наследства или отказ от него совершенно свободно. Каждый наследник по общему правилу действует только сам за себя, он вправе высказывать только свою волю, и, соответственно, нотариус или другие органы, принимающие выражение его воли, должны принимать это выражение только в отношении него самого. В связи с этим в пункте 3 статьи 1152 ГК РФ установлено, что принятие наследства одним или несколькими наследниками не означает принятия наследства остальными наследниками.

В связи с этим нужно отметить одну нередко встречающуюся ситуацию, обычно имеющую место в отношении домов в сельской местности, дач и земельных участков, наследниками которых являются несколько детей умершего собственника. Наследники договариваются о том, что один из них принимает наследство, оформляет его на себя (как единственный наследник, принявший наследство), продает наследственное имущество и делит полученные деньги между всеми наследниками. Если все происходит так, как было предусмотрено договоренностью, то ничего противозаконного в этом нет. Однако иногда наследник, оформивший наследство, после оформления своих прав отказывается продавать унаследованное имущество либо после продажи наследственного имущества отказывается делиться полученными деньгами с другими наследниками (хотя чаще всего это его родные братья и сестры). В таком его поведении, бесспорно, есть нарушение морали, но нет никакого нарушения закона — он, как единственный наследник, принявший наследство, становится единственным же собственником унаследованного имущества и, следовательно, вправе распоряжаться им по своему усмотрению. При этом по закону формально он не имеет никаких обязательств перед другими наследниками; если они обратятся в суд, то доказать наличие такой договоренности им будет предельно трудно. Довод о том, что наследник, принявший наследство, действовал от имени всех наследников, суд может принять только в том случае, если один из наследников действовал на основании доверенности, выданной ему другими наследниками, — но тогда наследство оформлялось бы на всех наследников, как лично действовавших, так и доверивших совершение действий одному из них. Поэтому любые имеющиеся договоренности наследникам, призываемым к наследованию, нужно оформлять письменно[63].

В части третьей ГК нашли свое отражение все выработанные ко времени ее принятия доктриной и судебной практикой условия наделения усыновленных наследственными правами как в отношении своих родителей и других кровных родственников, так и в отношении усыновителя и его кровных родственников.

В ст. 1147 ГК РФ прямо установлено, что при наследовании по закону усыновленный и его потомство с одной стороны и усыновитель и его родственники — с другой приравниваются к родственникам по происхождению (кровным родственникам) (п. 1). Данная норма не устанавливает нового правила правового регулирования общественных отношений, а лишь детализирует положения ст. 137 Семейного кодекса РФ, что усыновленные дети и их потомство по отношению к усыновителям и их родственникам, а усыновители и их родственники по отношению к усыновленным детям и их потомству приравниваются в личных неимущественных и имущественных правах и обязанностях к родственникам по происхождению.

С другой стороны, усыновленный и его потомство не наследуют по закону после смерти родителей усыновленного и других его родственников по происхождению, а родители усыновленного и другие его родственники по происхождению не наследуют по закону после смерти усыновленного и его потомства, за исключением случаев, указанных в п. 3 ст. 1147 ГК РФ (п. 2 ст. 1147 ГК РФ), что соответствует общей норме семейного законодательства: усыновленные дети утрачивают личные неимущественные и имущественные права и освобождаются от обязанностей по отношению к своим родителям (своим родственникам) (п. 2 ст. 137 СК РФ). Таким образом, усыновленные могут наследовать по праву представления после родителей, братьев и сестер, племянников и племянниц усыновителей и не могут наследовать после кровных родителей, их братьев и сестер, племянников и племянниц[89].

По нашему мнению, в институте наследования усыновленных и усыновителей в настоящее время существует ряд спорных вопросов и коллизий.

Во-первых, рассмотрим проблемные вопросы, связанные с последствиями сохранения усыновленным правовых отношений с одним из своих родителей.

Ссылка гражданского закона на Семейный кодекс в части оснований и условий сохранения усыновленным отношений со своими родственниками по происхождению, позволяющего усыновленному наследовать после этих родственников (п. 3 ст. 1147 ГК), означает ссылку на п. 3 и 4 ст. 137 СК РФ, в соответствии с которыми инициаторами сохранения отношений с усыновленным могут выступать его отец или мать, а в случае их смерти — родители умершего родителя (дедушка или бабушка ребенка).

В соответствии с п. 3 ст. 137 СК РФ «при усыновлении ребенка одним лицом личные неимущественные и имущественные права и обязанности могут быть сохранены по желанию матери, если усыновитель — мужчина, или по желанию отца, если усыновитель — женщина». В силу п. 3 ст. 1147 ГК в этом случае усыновленный сохраняет право наследования по закону после своей матери или своего отца. Семейный закон, как видим, допускает сохранение отношений усыновленного с одним из родителей по его желанию, но не с родственниками этого родителя.

Таким образом, буквальное толкование п. 3 ст. 137 СК РФ приводит к выводу о том, что юридические отношения с другими родственниками усыновленного со стороны соответствующего родителя не сохраняются и ребенок не может наследовать после своих родных братьев и сестер, бабушки и дедушки, дяди и тети и т.д.

В доктрине семейного права упоминание в п. 3 ст. 137 СК РФ о сохранении усыновленным отношений только с отцом или только с матерью всегда толковалось расширительно и понималось как сохранение соответствующих прав и обязанностей и в отношении всех родственников данного родителя[90]. Данный подход позволяет призвать усыновленного к наследованию по закону после любого из родственников со стороны родителя, с которым у него по решению суда были сохранены отношения.

Сторонником иного, буквального толкования п. 3 ст. 137 СК РФ выступает А.Л. Маковский, считающий, что «закон совершенно определенно устанавливает возможность сохранения родственных отношений с родителями ребенка, но не с родственниками по линии этого родителя», а потому наследование усыновленного и его потомков в таких случаях возможно «после смерти родителя (но не других его кровных родственников)»[91]. Эту позицию в литературе разделяют З.Г. Крылова и Т.Д. Чепига, признающие наследственные права усыновленного только в отношении «одного из родителей, сохранившего отношения с ребенком»[92]. По-видимому, буквального толкования п. 3 ст. 137 СК РФ придерживается и Ю.К. Толстой, признающий право просить о сохранении отношений за родителями (дедушкой или бабушкой усыновленного) того родителя, «за которым были сохранены родительские права», что означает отсутствие у бабушки или дедушки отношений с усыновленным в силу сохранения этих отношений с происходящим от них родителем усыновленного[93].

Какой же смысл закладывал законодатель в положения п. 3 ст. 137 СК РФ, какой цели он стремился достичь? От ответа на эти вопросы во многом зависит и положительная оценка допускаемого доктриной буквального или расширительного толкования этой нормы.

  1. Во-первых, Вы приобретаете готовую дипломную работу в несколько раз дешевле, чем такая же работа на заказ.
  2. Во-вторых, все представленные в нашей коллекции работы уже были сданы и успешно защищены — следовательно, Вы не приобретаете «кота в мешке», а получаете работу, которая ранее была проверена преподавателем. Естественно, любую готовую работу, мы добавляем в Каталог только после окончательной ее защиты.
  3. В-третьих, если Вы решили писать работу самостоятельно и не знаете с чего начать, то купив у нас готовую дипломную работу, Вы получите отличный каркас для написания своей работы.

Приобретая у нас готовую дипломную работу по наследственному праву, Вы экономите не только деньги, но и время.

В суды общей юрисдикции часто поступают иски по наследственным делам. И в частности по вопросам восстановления пропущенных сроков наследования. Поэтому практика многообразна. Отказывают в удовлетворении таких исковых требований довольно часто. Поэтому обращаться в суд желательно с юристом, специализирующимся на наследственных и семейных спорах.

В 2022 году судья откажет, если сочтет доводы истца неубедительными. Такая ситуация обычно складывается, когда претендент сам неправильно трактует судебную практику и нормы ГК РФ. Например, заявляет, что в период, когда нужно было заявлять наследственные права, он лежал в больнице и представляет соответствующие справки. Но для положительного решения такая причина недостаточна, т.к. потенциальный наследник мог вызвать нотариуса в палату и через него направить заявление.

Уважительной причиной в таком случае является кратковременное психическое помешательство, нахождение в коме, пребывание в реанимации, временная недееспособность при отсутствии законного представителя и т.п.

Также и нахождение за пределами РФ не является основанием пропуска. Хотя многие истцы указывают данный факт в качестве основной причины. А вот пребывание за границей и как следствие отсутствие сведений о смерти наследодателя может быть принято в качестве основания для удовлетворения исковых требований.

Какие земельные участки переходят по наследству

Земля, как и любое другое имущество, передается наследникам на основании завещания или по закону. При этом имеется ряд особенностей, о которых нужно знать. До вступления в силу закона о государственной регистрации прав на недвижимость (1997 год), земельные участки предоставлялись гражданам на нескольких основаниях.

  • В собственность — подтверждением чего являлось свидетельство старого образца. Если позднее владелец участка обратился в Росреестр и зарегистрировал свое имущество, он получал новый документ, а земля была поставлена на кадастровый учет. В этом случае при получении в наследство земельного участка по завещанию (или в силу закона) оформление происходит по общим правилам наследования и не вызывает сложностей. Порядок процедуры урегулирован ст. 1181 ГК РФ.

  • В пожизненное наследуемое владение (ПДВ). В 90-е годы, когда не было частной собственности на землю, преобладала такая форма ее предоставления в личное пользование. На этом основании участки получили миллионы людей и право пользования ими переходит к наследникам. Совершать какие-либо сделки с такой землей нельзя, можно лишь использовать ее по назначению.

  • На правах бессрочного безвозмездного пользования. Такие договоры заключались по решению исполкома или другого органа, владеющего землей. В порядке наследования право безвозмездного пользования земельным участком не переходит. Договор теряет силу после смерти гражданина, являющегося пользователем, если иное не предусмотрено его положениями.

  • По договору срочной аренды. Наследники имеют право переоформить его на оставшийся срок действия. К такого рода правоотношениям применяются общие правила, в том числе в отношении сроков вступления в наследство.

провести анализ института недействительности завещаний по закону;

Возникновение института частной собственности и развитие брачно-семейных отношений поставили перед обществом множество вопросов, главный из которых – что делать с имуществом после смерти человека, которому оно принадлежало, как и между кем справедливо разделить это имущество, учитывая, что с указанными вопросами приходится сталкиваться каждому человеку на разных жизненных этапах, при этом, не нарушив закон.

С точки зрения развития отношений субъектов наследственного права в России, можно выделить три основных этапа развития: дореволюционный (до 1917года), послереволюционный (с 1917 по 1991 год), современный.

Если развитие наследственного права рассматривать с точки зрения законодательного урегулирования отношений, то также можно выделить пять основных этапов:

— при переходе от первобытнообщинного строя к государственному отношения регламентировала Русская Правда (1016-1062 года),
— на втором этапе– Псковская Судная Грамота (14–15 века), Новгородская Судная Грамота (15 век), Судебник Ивана III (1497г.), Судебник Ивана IV (1550г.) и Соборное уложение (1649г.);
— на третьем этапе (императорском) – Указ Петра I «О порядке наследования в движимых и недвижимых имуществах» (1714г.) (получивший в массах название Указа о единонаследии), впоследствии отмененный, Свод законов Российской Империи (1834г.);
— на четвертом этапе (советском) – Декрет ВЦИК от 27 апреля 1918 года «Об отмене наследования», Гражданский кодекс РСФСР (1922г.), Указ Президиума Верховного Совета СССР «О наследниках по закону и завещанию» (1945г.), Основы гражданского законодательства СССР и союзных республик (1961г.), Гражданский кодекс РСФСР (1964г.);
— на пятом этапе (современном) –Основы гражданского законодательства Союза ССР и республик (1991г.), Федеральный закон РФ «О внесении изменений в статью 532 Гражданского кодекса РСФСР» (2001г.), часть третья Гражданского кодекса РФ (2002г.).

Основным источником правовых и экономических отношений Древний Руси была «Русская правда», содержащая нормы уголовного, торгового, наследственного и процессуального права. При этом следует учитывать, что наследственное право возникло из духовных отношений, не из юридических, в крайней простоте и скудности хозяйственного быта, в преобладании земледелия и практически полном отсутствии капиталов, в связи с чем, закон практически не применялся.

В случае отсутствия у умершего смерда (зависимого человека) сыновей, его имущество переходило князю, который был обязан обеспечить приданное дочери из имущества умершего, на получение наследственного имущества дочери прав не имели.

Воля наследодателя могла быть изложена в завещании, однако, выбор наследника или наследников ограничивался кругом наследников по закону.

Позже, с изданием Псковской судной грамоты в 1467 году, в которое получили развитие основные положения Русской Правды, стало возможным наследование по закону и завещанию. Стало также возможным и составлять завещание в пользу третьих лиц, однако требовалось составление завещания в письменной форме и его утверждение. Если же наследодатель выбирал наследников из круга наследников по закону, то составление письменного завещания не требовалось.
Для наследственного права Московского государства, получившего закрепление в Судебнике Ивана III (1497г.), Судебнике Ивана IV (1550 г.) и Соборном уложении (1649г.) царя Алексея Михайловича характерны постепенно расширение круга наследников по закону за счет родственников по боковой линии до пятой степени родства и ограничение правомочий наследодателя за счет изъятия из свободного распоряжения отдельных видов недвижимого имущества, составляющего, как правило, основную ценность наследства. Завещание («духовная»), помимо указания главного наследника, могло содержать распоряжения относительно различных выделов в пользу отказополучателей –легатариев. При этом, наследниками по завещанию, как правило, назначались законные наследники или родственники до пятой степени родства либо церковь, алегатариями – посторонние лица. Завещать имущество можно было и кому-либо одному из наследников, лишив, таким образом, наследства жену или ближайших родственников, запреты касались лишь нескольких частных случаев. В 1679 году свобода завещательных распоряжений была ограничена запретом завещания родовых и выслуженных вотчин. Завещание в письменной форме должно было быть подписано завещателем либо только свидетелями и утверждено церковными властями. Словесное завещание допускалось вплоть до конца XVII века.

Было исключена передача имущества по наследству лишь замужним дочерям, поскольку к наследованию призывались и переживший супруг (супруга) и сыновья, а в случае их отсутствия — дочери в части лишь движимого имущества.

Из поместья, то есть участка земли, данного государем или церковным учреждением во временное личное владение служилому человеку как вознаграждение за службу и вместе как средство для службы, вдове причиталась определенная часть, размер которой составлял от 1/3 до 1/7 части, из движимого имущества – 1/4 часть.

Наследование вотчины отличалось от наследования поместья, поскольку вотчина представляла собой наследственный участок, который подлежал передаче наследникам, наследование поместья не предусматривалось.

В 1714 году Петр I издал Указ «О порядке наследования в движимых и недвижимых имуществах», в котором был регламентирован правовой статус дворянства и закреплено юридическое слияние таких форм земельной собственности, как вотчина и поместье. При отсутствии н��следников, недвижимое имущество поступало в казну (аналог выморочному имуществу). Что же касается движимого и��ущества, то оно делилось между родственниками поровну.

Установление фактических обстоятельств дела – начальная функциональная стадия правоприменительного процесса, заключающаяся в получении информации о конкретном случае, в связи с которым должно произойти применение права. Правоприменителя интересуют, разумеется, не все фактические обстоятельства рассматриваемого дела, а только имеющие юридическое значение . К ним относятся:

1) юридические факты – представляют собой обстоятельства, поступки, состояния, которым закон придаёт юридическое значение, проявляющееся во влиянии этих факторов на правоотношение, например их возникновение, наличие, развитие, состояние. Как известно, выделяются следующие разновидности юридических фактов: во-первых, это события, которые происходят вне воли субъекта правоотношения, а во-вторых действия, которые связаны с волей субъектов правоотношений. Также в качестве юридических фактов выделяют юридические состояния. Под юридическим состоянием подразумевают гражданство либо подданство, нахождение в браке и т.п.. Иногда юридическими фактами являются презумпции и фикции, под последними подразумевают фактически несуществующие положения, признанные правом существующими и имеющими юридическое значение ;
2) факты, имеющие значение для выработки оптимального решения по делу в пределах применяемой нормы права . Например, в уголовном судопроизводстве это обстоятельства, смягчающие или отягчающие наказание;
3) обстоятельства, способствовавшие совершению правонарушений.

Читайте также:  Как сделать нежилое помещение жилым

Так, о них говорится в ч. 2 ст. 73 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации. Данные обстоятельства есть явления и факты, которые прямо правонарушений не вызывают, но наличие которых может способствовать возникновению у субъекта намерения их совершить. Эти факты и явления могут корениться вразличных сферах общественных отношений и функционирования общественного и государственного механизма (недостатки ворганизационно-технической сфере, в сфере охраны как правопорядка вцелом, так и в отдельной его области; недостатки в деятельности различных государственных органов и органов власти, ответственных за состояние правопорядка, контролирующих органов и т. п.).

Чаще всего на практике имеют место юридические акты, которые делятся на: сделки (односторонние, двусторонние и многосторонние), административные акты (акты государственных органов и органов местного самоуправления), корпоративные акты (например, совета директоров и иных органов юридического лица) и судебные решения.

Срок – период времени, с наступлением или истечением которого наступают определенные правовые последствия.

В соответствии с п. 1 ст. 1032 Гражданского кодекса Республики Беларусь

наследование осуществляется по завещанию и по закону [2; ст. 1032].

По сравнению с Гражданским Кодексом 1964 г мы видим, что основания призвания

к наследованию поменялись местами. На первое место поставлено наследование по

завещанию, а на второе — наследование по закону. Это не просто техническая

замена, а воплощение в наследственном праве основных начал гражданского

законодательства [50; с. 139].

П. 2 ст. 1032 Гражданского кодекса Республики Беларусь закрепил принципиально

важное положение о том, что наследование по закону имеет место, когда

завещание отсутствует либо определяет судьбу не всего наследства, а также в

иных случаях, установленных Гражданским кодексом Республики Беларусь и

принятыми в соответствии с ним иными актами законодательства [51; с. 14].

При наследовании по завещанию наследники, условия и порядок наследования

определяются наследодателем. Его распоряжения излагаются в завещании, форма

которого должна соответствовать требованиям, установленным Гражданским

кодексом Республики Беларусь.

Наследовании по закону – это наследование на условиях и в порядке, указанных

в законе и не измененных наследодателем.

При наследовании по закону воля наследодателя в распределении наследства

между наследниками не участвует, а права и обязанности наследодателя

переходят к перечисленным в законе наследникам в соответствии с установленной

очередностью.

Наследование по закону имеет место тогда, когда:

1) наследодатель не оставил завещания;

2) завещана лишь часть принадлежащих умершему лицу прав и обязанностей в силу

чего другая часть достанется наследникам по закону;

3) завещание признано недействительным полностью или в части (в последнем

случае наследование по закону коснется только имущества, к которому относится

недействительная часть завещания);

4) наследник по завещанию отказался принять наследство;

5) наследник по завещанию умер раньше наследодателя, при отсутствии другого

назначенного наследника.

Под открытием наследства понимается наступление юридических фактов, с

которыми закон связывает возникновение права наследования.

Согласно ч. 1 ст. 1035 Гражданского кодекса Республики Беларусь наследство

открывается вследствие смерти гражданина или объявление его судом умершим [2;

ст. 1035].

Вопрос о моменте открытия наследства особенно важен, поскольку:

1) Именно им определяются лица, которые выступят наследниками, а значит и

потенциальные лица, участвующие в деле.

2) Не каждый из наследников сможет в силу определенных причин выступить сам

при принятии наследства. То есть с этого момента определяется, будет ли

наследник сам участвовать в процессе принятия наследства или его интересы

будет представлять иное лицо — представитель (как правило, законный). С

данным фактом связана проблема защиты наследственных прав несовершеннолетних

лиц.

3) Именно этот момент определяет состав наследственного имущества. Только то

имущество, которое принадлежало наследодателю, и возникающие из основания его

принадлежности наследодателю права и обязанности, могут составлять

наследство.

4) Определяет законодательство, применимое к наследственным правоотношениям,

его временной фактор.

5) Именно момент открытия наследства является точкой отсчета течения срока

для предъявления претензий кредиторов, срока для принятия наследниками

наследства, срока для выдачи свидетельства о праве на наследство и, наконец,

производного от него момента возникновения прав и обязанностей (в том числе

права собственности) по наследству.

Таким образом, моментом открытия наследства, а на юридическом языке «временем

открытия наследства», признается согласно п.2 ст. 1035 Гражданского кодекса

Республики Беларусь день смерти наследодателя, а при объявлении его умершим,

как указано в п. 3 ст. 41 Гражданского кодекса Республики Беларусь, — день

вступления в законную силу решения суда об объявлении его умершим.

В соответствии со ст. 41 Гражданского кодекса Республики Беларусь гражданин

может быть признан умершим, если он отсутствует в месте постоянного

жительства и нет сведений о месте его пребывания в течение 3 лет [2; ст. 41].

Если гражданин пропал без вести при обстоятельствах, угрожающих смертью или

дающих основание полегать его гибель от определенного несчастного случая, —

то 6 месяцев. Военнослужащий или иной гражданин, пропавший без вести в связи

с военными действиями, может быть объявлен умершим не ранее, чем по истечении

2 лет со дня окончания военных действий.

Факт открытия наследства и время открытия подтверждаются свидетельством

органов ЗАГС о смерти наследодателя.

В случае если органы ЗАГС по каким-либо причинам отказывают в выдаче

свидетельства о смерти, лицо, которому было в этом отказано, вправе разрешить

этот вопрос в судебном порядке, заявив требование об установлении факта

смерти лица в определенное время и при определенных обстоятельствах.

Большое практическое значение при возникновении и реализации наследственных

правоотношений имеет понятие «места открытия наследства».

Вопрос о месте открытия наследства является важным, так как по закону страны,

на территории которой открылось наследство, будут решаться все вопросы,

связанные с осуществлением права наследования.

Более того, именно по месту открытия наследства наследники должны подать

заявление в нотариальную контору о принятии наследства или отказе от него.

Поэтому Гражданский кодекс Республики Беларусь четко определяет, что местом

открытия наследства признается последнее постоянное место жительства

наследодателя, а если оно не известно — место нахождения имущества или его

основной части [2; ст. 1036].

В силу закона местом жительства гражданина признается место, где гражданин

постоянно или преимущественно проживает.

Местом жительства несовершеннолетних, не достигших 14 лет, или граждан,

находящихся под опекой, признается место жительства их законных

представителей — родителей, усыновителей или опекунов [2; ст. 19].

Доказательством места жительства наследодателя может служить справка

домоуправления, выписка из домовой книги, справка адресного бюро, копия

актовой записи о смерти наследодателя, в которой имеются сведения о месте

постоянного жительства, внесенные на основании паспортных данных о прописке

умершего, и другие документы.

Например, если наследодатель умер в доме престарелых, то местом открытия

наследства будет место нахождения этого дома [39; с. 812].

При отсутствии документов, подтверждающих место жительства наследодателя,

наследники могут обратиться с заявлением об установлении места открытия

наследства в суд.

Местом открытия наследства лица, умершего в заключении, признается последнее

постоянное место жительства его до ареста [40; с. 31].

В случае неясности, в каком из нескольких мест находится основная часть

наследственного имущества, место открытия наследства устанавливается судом в

порядке особого производства [3; ст. 364].

Заявление об установлении места открытия наследства подается в суд по месту

жительства заявителя [3; ст. 365].

Особенности наследования по закону в Российской Федерации

Приобрести статус наследника возможно по двум основаниям.

Первый способ подразумевает изъявление воли наследодателя, его желание отблагодарить и оставить всё, что у него есть определённому человеку, с которым наследодатель находился в добрых и дружеских отношениях. В данном случае это достигается путём составления завещания наследодателем. А второй способ, называемый наследованием по закону, наступает вследствие наличия родственных отношений с наследодателем и отсутствием завещания.

Наследование по закону имеет ряд особенностей, благодаря которым оно отличается от основания наследования по завещанию.

Одной из важнейших особенностей наследования по закону является наличие межу наследодателем и лицом, вступающим в наследование родственных связей.

Следующей особенностью наследования по закону является наличие в порядке наследования определённой очерёдности, определяемой в зависимости от близости родственных уз, то есть чем роднее приходится человек к наследодателю, тем выше очередь вступления в наследство. Так, к примеру, родители и дети наследодателя являются наследниками первой очереди, так как имеют самую близкую связь с наследодателем.

Еще одной особенностью наследования по закону можно назвать существование в наследстве обязательной доли, причитающейся определённой категории лиц. Данное право наступает вне зависимости, имеется ли завещание или нет.

Свидетельство о праве на наследство по закону является документом, выдачей которого заканчивается этап вступления в наследство. Оно является своеобразным официальным подтверждением вступления в наследование по закону и заключает в себе основания для наследования, данные наследника (наследников), а также данные приобретаемого имущества. Собственно получение данного свидетельства выступает заключительным этапом, так как после получения свидетельства наследник законно вступает в наследование и становится собственником перешедших к нему материальных и иных имущественных благ.

Данный документ предоставляется в нотариальной конторе по месту открытия наследства после завершения положенного срока, выделенного для принятия наследства. Бывают и допустимы случаи, когда выдача свидетельства может быть раньше установленного срока, т. е. до истечения полугода, но это допустимо только в том случае, если кроме лиц, заявивших свои права на наследства, отсутствуют или исключены другие претенденты. Примером может служить случай, в котором дети унаследовали от умершего родителя квартиру. Всё это время они проживают в ней, оплачивают квартплату и совершают все необходимые действия. Так как они выступают наследниками первой очереди, других претендентов на данное наследство не имеется, нотариус может пойти навстречу, и, имея всю необходимую документацию, выдать свидетельство до истечения установленного срока.

При наследовании недвижимости, в качестве которой могут служить городские либо загородные дома, земельные участки, квартиры, действуют определённые условия, среди которых можно выделить:

1. Дело о наследовании по закону открывается по месту нахождения недвижимости.

2. Датой и временем открытия наследства рассматривается день, когда наступила смерть владельца. Иначе говоря, наследник может подать заявление нотариусу спустя месяц, либо два, но полугодовалый срок, установленный для принятия наследства, исчисляется со дня кончины наследодателя.

3. При наследовании имущества несколькими лицами, т. е. наследниками, имущество распределяется в равных долях. Таким образом, при наследовании детьми из многодетной семьи дома родителей вследствие их смерти, данное имущество будет распределяться поровну в равных долях. А если кто-то из них изъявит желание продать свою долю, то он должен вначале предложить её другим совладельцам, а если те объявят о своём отказе, то он уже вправе продать её посторонним лицам.

4. Если очередные наследники признаются недостойными, в случае, например, если при жизни наследодателя они с ним плохо обращались, не оказывали необходимую медицинскую помощь, не заботились о его здоровье и его самочувствии, и всеми своими действиями вели к скорейшей смерти наследодателя, то в данном случае право на наследственное имущество переходит к следующим по очереди наследникам.

5. В случае, если наследующие друг другу родственники умирают в один день, например, по причине стихийных бедствий, автокатастрофы либо других несчастных случаев, право наследования переходит к очередным наследникам.

6. Вследствие полного отсутствия очередных наследников и отсутствия завещания, по истечению срока, равного шести месяцам, имущество переходит в собственность государства, приобретая статус выморочного имущества.

В случае образования спора о правах на наследственное имущество, в состав которого входят несколько объектов недвижимости, которые располагаются на территории юрисдикции различных районных судов, а также о разделе такого имущества, иск в отношении всех этих объектов может быть предъявлен по месту нахождения одного из них по месту открытия наследства. В случае, если по месту открытия наследства объекты недвижимости не находятся, иск подаётся по месту нахождения любого из ��их.

При наследовании по закону денежных вкладов наследодателя существуют определённые тонкости, среди которых можно выделить:

– случае, если в течение положенного срока наследник не объявится и не обратится в банк, банк оставляет за собой право самостоятельно не разыскивать положенных наследников. В таком случае денежные средства переходят в собственность государственного имущества.

Лица, которые занимались организацией похорон наследодателя и затратили на это свои собственные денежные средства, могут возвратить некоторую сумму с вклада наследодателя, даже не дожидаясь срока, равного шести месяцам. При этом данное лицо может не состоять с наследодателем в родственных связях. В свою очередь, могут быть возмещены затраты, связанные с покупкой лекарств для наследодателя при его жизни и проведением процедур, обследований.

Максимальная сумма для выдачи составляет сорок тысяч рублей на основании предъявлении квитанций и постановления нотариуса.

В случае если у наследников нет на руках доказательств вклада, сберегательной книжки, карточки, квитанций, либо договоров, но они уверены в том, что они имеются, то нотариус вправе сделать запрос в банк, где хранятся денежные средства и вклады. После получения подтверждения будет осуществлена процедура оформления права наследования.

Следует также учитывать, что наследование по закону подразумевает и несёт в себе переход не только наследственного имущества, но и кредитных обязательств и долгов. Так, при наследовании долгов учитываются следующие обстоятельства:

– наследование долгов осуществляется совместно с наследованием недвижимого и движимого имущества, либо других материальных благ. В данном случае обязанность наследников состоит в погашении долгов наследодателя. Если наследников имеется несколько, то они погашают данные долговые обязательства в долевом соотношении, в таком же, как и в получении наследства.

Погашение долгов осуществляется только в пределах полученного. Так, например, если от наследодателя к наследникам переходит старый автомобиль и кредит в крупную сумму, то в таком случае банки вправе требовать с наследников сумму, не превышающую оценочную стоимость автомобиля. А если после наследодателя остались только долговые обязательства, материальные блага, переходящие в наследство, отсутствуют, то в таком случае долги не переходят по наследству.

Отказ от наследования: сроки и обстоятельства

Законодательством Российской Федерации установлен определённый срок для подачи заявления об отказе от наследства установлен. Продолжительность и порядок исчисления срока указанного срока аналогичны установленным для принятия наследства и составляют шесть месяцев с момента открытия наследства.

При обстоятельствах, когда наследники призываются к наследованию в связи с непринятием ранее призванных наследников, такой срок равен трём месяцам, но его исчисление начинается с момента истечения шестимесячного срока.

В случае, когда призванные наследники в письменной форме отказались от наследства или отстранены от наследства как недостойные, другие призванные наследники вправе отказаться от наследства в течение шести месяцев, которые начинают исчисляться со дня возникновения у таких наследников права на принятие наследства.

Право наследника на отказ от наследства в пределах установленных сроков действующим гражданским законодательством не ограничено.

В судебной практике дела об отказе от наследства в пользу других наследников по различным основания носят распространённый характер.

Так, в Кумертауский межрайонный суд Республики Башкортостан с иском обратился гр. Б. В., который обосновал тем, что его мать Б. умерла.

Истец согласно ст. 1142 ГК РФ фактически принял наследство после смерти матери, в том числе и земельный участок. Земельный участок постановлением администрации Ленинского сельсовета был передан матери в пожизненное владение для ведения личного подсобного хозяйства.

Поскольку на земельный участок матерью не были получены правоустанавливающие документы, нотариус не может выдать свидетельство о праве на наследство по закону на данный земельный участок. Зарегистрировать право собственности на земельный участок можно только по решению суда, т. к. иным способом зарегистрировать право собственности не представляется возможным.

Филиалом ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» на данный земельный участок, относящийся к категории земель: земли населённых пунктов, разрешенное использование: для ведения личного подсобного хозяйства, был изготовлен кадастровый паспорт земельного участка.

В судебном заседании Б. В. исковые требования поддержал, пояснил, что другие наследники не претендуют на участок, просил признать за ним право собственности на земельный участок.

Согласно постановлению администрации Ленинского сельсовета Б. для ведения личного подсобного хозяйства в пожизненное наследуемое владение предоставлен земельный участок.

Согласно справке, выданной нотариусом нотариального округа Республики Башкортостан Биктимировой В.Б., наследственное дело к имуществу Б. умершей не заводилось.

Выслушав представителя истца, исследовав материалы дела, суд приходит к следующему выводу.

В соответствии со ст. 17 Всеобщей декларации прав человека, принятой Генеральной Ассамблеей ООН 10 декабря 1948 г., каждый человек имеет право владеть имуществом как единолично, так и совместно с другими. Согласно ст. 1 Протокола № 1 от 20 марта 1952 г. к «Конвенции о защите прав человека и основных свобод» от 4 ноября 1950 г. каждое физическое или юридическое лицо имеет право на уважение своей собственности. Никто не может быть лишён своего имущества иначе как в интересах общества и на условиях, предусмотренных законом и общими принципами международного права.

Статья 35 Конституции РФ гарантирует охрану права частной собственности, право наследования.

В соответствии со ст. 218 Гражданского кодекса РФ право собственности на имущество, которое имеет собственника, может быть приобретено другим лицом на основании договора купли-продажи, мены, дарения или иной сделки об отчуждении этого имущества.

В случае смерти гражданина право собственности на принадлежавшее ему имущество переходит по наследству к другим лицам в соответствии с завещанием или законом.

В соответствии со ст. 1112 Гражданского кодекса РФ в состав наследства входят принадлежавшие наследодателю на день открытия наследства вещи, иное имущество, в том числе имущественные права и обязанности.


Похожие записи:


Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *